Искусство софта: как работает авторское право на программное обеспечение

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Искусство софта: как работает авторское право на программное обеспечение». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


Отношения между автором, пользователем, правообладателем и другими участниками рынка интеллектуальной собственной (ИС) регулируются четвертой частью Гражданского кодекса РФ (последняя редакция от 18 июля 2019 года). Принятие этой части ГК стало завершающим этапом кодификации гражданского законодательства России в данной сфере. Попытки свести разные правовые аспекты ИС в единое целое предпринимались еще в XIX веке, но по разным причинам процесс затянулся. Главная цель масштабной кодификации – ввести нематериальные активы в правовой и экономический оборот наравне с традиционными материальными ценностями.

Согласно закону, автор программы для ЭВМ – тот человек, чьим творческим трудом она была создана. Составителем базы данных считается гражданин или юридическое лицо, организовавшие сбор материалов, их обработку и размещение. Эта информация может быть размещена на экземпляре базы данных или ее упаковке, говорится в статье 1333 ГК РФ.

Важно помнить, что у автора есть как имущественные права – это исключительное право, так и личные неимущественные права. Последние невозможно передать кому-то или отказаться от них, и такие права – право авторства, право на имя, и так далее – охраняются бессрочно. Кроме того, если программный продукт был создан по заказу, то исключительное право на него также принадлежит заказчику (за исключением иных случаев, предусмотренных договором между исполнителем и заказчиком).

Основной интерес представляют имущественные права. Как и в случае с другими результатами интеллектуальной деятельности, этот вид прав первоначально возникает у автора – программиста или составителя базы данных. Далее он может распоряжаться ими по своему усмотрению – передавать (и продавать) другому лицу по договору, лицензировать и так далее. Гражданин или юридическое лицо, по факту обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, является правообладателем. В соответствии со статьей 1229 ГК РФ, правообладатель может использовать произведение любым законным способом.

У автора базы данных также есть отдельный вид исключительного права – право на извлечение и использование отдельных материалов, содержащихся в базе. По статье 1335 ГК РФ, оно начинает действовать с 1 января года, следующего за годом ее создания, и активно в течение 15 лет. Данный срок возобновляется при каждом обновлении продукта.

Использование объекта авторских или смежных прав без разрешения правообладателя является нарушением. Сюда относятся удаление, его нелегальное воспроизведение и распространение произведение, а также присвоение авторства. Разрешается вносить изменения в оригинальное произведение (в том числе переводить его на иностранные языки) исключительно в целях функционирования программы для ЭВМ или базы данных на технических средствах пользователя или для исправления явных ошибок, если иное не предусмотрено договором с правообладателем. Особенность программ в том, что их воспроизведением также считается запись на электронный носитель – включая внутреннюю память компьютера. Нарушением будет считаться и обход технических средств защиты программного продукта (кроме случаев, когда эти технологии изначально разрабатывались, изготовлялись и распространялись в целях, не связанных с осуществлением или обеспечением обхода технических средств защиты).

Ответственность при нарушении авторского права

На территории России действует несколько законодательных актов, регулирующих возникновение и форму ответственности за нарушения в сфере авторского права.

Статья 146 «Нарушение авторских и смежных прав» Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание за присвоение авторства и за нелегальное распространение в коммерческих целях копий охраняемых объектов, если это деяние причинило крупный ущерб автору или иному правообладателю В случае плагиата нарушителю полагается штраф в размере до 200 000 рублей, либо до 480 часов общественных работ, либо арест на срок до шести месяцев. Хранение, распространение и продажа контрафакта являются более серьезным нарушением: штраф составляет до 200 000 рублей, срок лишения свободы – до 2 лет.

Отягчающими обстоятельствами являются совершение преступления по предварительному сговору, в особо крупном размере (когда сумма убытков правообладателя достигает одного миллиона рублей) или с использованием служебного положения. В таком случае штраф может составить до 500 000 рублей, а срок лишения свободы – до 6 лет.

Статья 7.12 «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав» Кодекса РФ об административных правонарушениях также предусматривает ответственность за незаконное коммерческое использование произведений. Сумма штрафа для физических лиц составляет до 2000 рублей, должностных лиц – до 20 000 рублей, а юридических – до 40 000 рублей. Естественно, контрафактный товар конфискуется.

В Гражданском кодексе РФ защита исключительных прав авторов и правообладателей установлена статьями 12, 1250, 1252, 1253, 1301 и 1302.

Правовая защита программное обеспечения начинается с оформления прав на него при приобретении или создании.

Права на программное обеспечение могут быть приобретены различными способами.

Самый простой — покупка уже созданного программного обеспечения у физического лица путем заключения договора об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ. Однако необходимо понимать, что такой способ крайне ограничен в сфере применения и по сути подходит только для ситуаций, когда автор программы уже создал её и желает продать.

Гораздо более распространены случаи, когда ПО создается по заказу фрилансерами или Вашими работниками.

Такой способ требует особого внимания к оформлению документов с разработчиками. Почему? Согласно Гражданскому кодексу РФ первоначально права на программу ЭВМ возникают у её авторов-физических лиц. Поэтому если Вы не лично писали исходный код программы и создавали дизайн интерфейса, важно надлежащим образом оформить переход прав на ПО Вам.

При этом важно учитывать, что помимо самой программы для ЭВМ, созданной разработчиками-программистами, в состав программного обеспечения могут входить и иные объекты интеллектуальной собственности, о чем мы говорили в разделе 1. Важно оформить переход прав от всех таких разработчиков.

Рассмотрим основные способы оформления такого перехода.

1. Создатели программного обеспечения — фрилансеры

Создание программного обеспечения фрилансерами — пожалуй, самая распространенная ситуация в сфере разработки программного обеспечения. Как правило, с фрилансерами заключаются гражданско-правовые договоры подряда или договоры оказания услуг. Это вполне допустимо, однако важно в таких договорах предусмотреть ряд моментов:

1. условие о распределении исключительных прав

В договоре нужно предусмотреть, кто является правообладателем программного обеспечения: заказчик, разработчик или может быть они владеют правами совместно? Кроме того, нужно прописать, вправе ли использовать ПО другая сторона (которая правообладателем по договору не является) и для каких целей?

Автор идеи и руководитель не всегда автор программы

Авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты (п.5 ст.1259 ГК РФ). Поэтому разработка бизнес-логики, как идеи, не относится к «творческому вкладу» в создание программы для ЭВМ и влечет возникновение авторского права на программный продукт у автора идеи.

Аналогичным образом лица, оказывающие техническую, консультационную, организационную, материальную помощь, либо осуществляющие контроль за выполнением работ по созданию ПО не признаются авторами созданной программы (п.1 ст.1228 ГК РФ).

Однако если автор идеи подробно опишет эту бизнес-логику в виде технического задания на создание ПО, такое ТЗ можно отнести к подготовительным материалам, полученным в ходе разработки программы. В результате автор идеи может считаться одним из соавторов такой программы. В других случаях включение автора идеи в список соавторов, например при регистрации ПО, можно оспорить.

Права на внутренние разработки (служебные произведения)

Программное обеспечение, созданное работником в пределах своих трудовых обязанностей, считается служебным произведением. Авторские права на служебное произведение принадлежат автору. Однако, исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работодателем и автором не предусмотрено иное

Если работодатель в течение трех лет не начнет использование произведения, не передаст исключительное право на него другому лицу или не сообщит работнику о сохранении произведения в тайне, исключительное право на служебное произведение возвращается работнику-автору (ст. 1295 ГК РФ).

Читайте также:  Субсидия на компенсацию затрат в связи с антиковидными ограничительными мерами

Таким образом, по закону права на служебные произведения, включая программное обеспечение, а также сопутствующие материалы и разработки (архитектура, дизайн, документация), принадлежат работодателю только в том случае, кода такие произведения созданы штатными работниками в пределах установленных трудовых обязанностей, переданы работодателю и работодатель начал их использование либо засекретил в течение лет с даты передачи.

Поэтому в настоящий момент не достаточно, что программный продукт или его часть созданы:

  • работником по трудовому договору;
  • в рабочее время и/или на оборудовании работодателя;
  • на основании конкретного служебного задания.

Что делать, кто-то украл ваш код

Как и в случае с текстом, у создателя программы есть исключительное право на использование его кода, в том числе право копировать, передавать другим лицам или выкладывать в открытый доступ.

Если нарушитель каким-то образом использует код без согласия автора или присвоил авторство себе, то последствия будут теми же, что и для человека, выложившего на своем сайте чужую статью.

За нарушение авторских прав на программу нарушителю полагается гражданская ответственность в одном из трех вариантов:

  1. Возмещение убытков.
    Их размер сложно доказать, поэтому на практике способ используется редко.
  2. Двойная цена за право на использование такого кода.
    Если это нечто уникальное, а не программа, которая массово продается, то здесь тоже могут возникнуть сложности.
  3. Компенсация в фиксированном размере.
    От 10 тысяч рублей до 5 миллионов рублей на усмотрение судьи.

Регистрация в «Роспатенте» или секрет производства?

Опубликование сведений о программе в государственном реестре не влечет за собой раскрытие всей информации о коде. Многие авторы ПО не проводят регистрацию в «Роспатенте», а стремятся защитить свою разработку другим способом – в режиме ноу-хау, или секрета производства.

Такой метод направлен прежде всего на предотвращение любого публичного разглашения информации о программе и сохранение ее в конфиденциальном режиме.

У него есть существенные недостатки:

  • Правовая охрана предоставляется только в том случае, если соблюдаются определенные условия: введены соответствующие приказы на предприятии, изменены трудовые договоры, ограничен доступ к объекту. Организация режима ноу-хау требует финансовых и временных затрат.
  • Исключительные права на секрет производства очень часто нарушаются контрагентами после заключения лицензионного договора.
  • После разглашения конфиденциальной информации восстановить права на авторскую разработку уже практически невозможно.

Применять режим ноу-хау в отношении программного обеспечения имеет смысл только в том случае, если не планируется его тиражирование, а только локальное использование. Но разработка IT-продуктов, как правило, осуществляется именно для их последующего распространения на рынке и извлечения коммерческой прибыли от реализации.

Охрана программного обеспечения в качестве ноу-хау – менее надежный способ, так как он не дает четких правовых гарантий. В этой связи депонирование программы в «Роспатенте» дает больше преимуществ ее правообладателю.

Графический пользовательский интерфейс

Аудиовизуальные отображения, порождаемые программой для ЭВМ, охраняются авторским правом в составе функциональных команд и данных. Регламент «Роспатента» предусматривает возможность приложения к заявке как подготовительных материалов, так и графических изображений, которые выводятся на экран компьютера (или мобильного устройства). Объем депонируемых материалов патентным ведомством не ограничивается.

При этом следует отличать аудиовизуальное отображение от других объектов авторского права – аудиовизуальных произведений. К последним относят кинематографические произведения и аналогичные им. В качестве аудиовизуального отображения можно привести пример компьютерной игры, когда игровая обстановка изменяется в зависимости от действий пользователя.

Однако в компьютерных программах могут использоваться и элементы кинематографических произведений, например, мультипликация. Авторские права на такие произведения, а также внешний вид отдельных персонажей можно защитить с помощью депонирования в негосударственном авторском обществе. Их деятельность регламентируется Гражданским кодексом, а выдаваемое свидетельство также учитывается судами при разрешении авторских споров. Наша компания сотрудничает с одним из старейших авторских обществ в России – РАО «Копирус». Депонирование в этой организации имеет те же преимущества, что и в «Роспатенте».

Узнать подробнее о депонировании в РАО «Копирус».

Искусство софта: как работает авторское право на программное обеспечение

Согласно закону, автор программы для ЭВМ – тот человек, чьим творческим трудом она была создана. Составителем базы данных считается гражданин или юридическое лицо, организовавшие сбор материалов, их обработку и размещение. Эта информация может быть размещена на экземпляре базы данных или ее упаковке, говорится в статье 1333 ГК РФ.

Важно помнить, что у автора есть как имущественные права – это исключительное право, так и личные неимущественные права. Последние невозможно передать кому-то или отказаться от них, и такие права – право авторства, право на имя, и так далее – охраняются бессрочно. Кроме того, если программный продукт был создан по заказу, то исключительное право на него также принадлежит заказчику (за исключением иных случаев, предусмотренных договором между исполнителем и заказчиком).

Основной интерес представляют имущественные права. Как и в случае с другими результатами интеллектуальной деятельности, этот вид прав первоначально возникает у автора – программиста или составителя базы данных. Далее он может распоряжаться ими по своему усмотрению – передавать (и продавать) другому лицу по договору, лицензировать и так далее. Гражданин или юридическое лицо, по факту обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, является правообладателем. В соответствии со статьей 1229 ГК РФ, правообладатель может использовать произведение любым законным способом.

У автора базы данных также есть отдельный вид исключительного права – право на извлечение и использование отдельных материалов, содержащихся в базе. По статье 1335 ГК РФ, оно начинает действовать с 1 января года, следующего за годом ее создания, и активно в течение 15 лет. Данный срок возобновляется при каждом обновлении продукта.

Использование объекта авторских или смежных прав без разрешения правообладателя является нарушением. Сюда относятся удаление, его нелегальное воспроизведение и распространение произведение, а также присвоение авторства. Разрешается вносить изменения в оригинальное произведение (в том числе переводить его на иностранные языки) исключительно в целях функционирования программы для ЭВМ или базы данных на технических средствах пользователя или для исправления явных ошибок, если иное не предусмотрено договором с правообладателем. Особенность программ в том, что их воспроизведением также считается запись на электронный носитель – включая внутреннюю память компьютера. Нарушением будет считаться и обход технических средств защиты программного продукта (кроме случаев, когда эти технологии изначально разрабатывались, изготовлялись и распространялись в целях, не связанных с осуществлением или обеспечением обхода технических средств защиты).

Права есть и у пользователя. Случаи использования результатов интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя и без выплаты ему дополнительного вознаграждения устанавливаются статьями 1273, 1274, 1277, 1278, 1279 и 1280 ГК РФ.

В нашем случае наиболее актуальной является статья 1280, отдельно регламентирующая права пользователя программы для ЭВМ и базы данных. Ключевое понятие здесь – правомерное владение экземпляром ПО. Только в этом случае пользователь может в личных целях и в рамках заключенного договора использовать компьютерную программу или базу данных, в том числе создавать копировать их (при условии, что эта копия предназначена для архивных целей или для замены правомерно приобретенного экземпляра в случаях, когда такой экземпляр утерян, уничтожен или стал непригоден для использования), тестировать, устранять неисправности, адаптировать к работе с другими программами. При этом воспроизвести и преобразовать можно только объектный код в исходный текст (декомпилировать программу для ЭВМ).

Для того, чтобы использовать чью-то базу данных или программный код, сперва необходимо получить разрешение автора или правообладателя. В четвертой части ГК РФ представлено два основных типа договоров по распоряжению исключительным правом на произведение – это договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор.

Второй вид договора наиболее популярен, так как не предусматривает переход исключительного права к лицензиату и устанавливает четкие пределы использования объекта (согласно пункту 1 статьи 1233 ГК РФ). Более того, в случае с ПО и базами данных возможен упрощенный порядок лицензирования. Условия такого договора могут быть изложены на приобретаемом экземпляре продукта – к примеру, на упаковке или в электронном виде. Согласием на его заключение считается начало использования ПО.

Если программа для ЭВМ или база данных была зарегистрирована в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, переход исключительного права на программу для ЭВМ или базу данных к другому лицу – по договору или без него – необходимо также зарегистрировать в Роспатенте или Минсвязи. Кроме того, информацию о такого рода транзакциях рекомендуется фиксировать в цифровых реестрах ИС, так как это упростит проведение дальнейших рыночных операций с объектом.

Читайте также:  За какие машины в 2023 году придется заплатить налог на роскошь: список

Другой вариант – воспользоваться open source ресурсами, на которых хранятся материалы с открытой лицензией. Их использование бесплатно. Но даже в этом случае стоит внимательно ознакомиться с ограничениями, устанавливаемыми данным типом лицензии.

Авторские права приравниваются законом к интеллектуальным правам на произведения (п.1 ст.1255 ГК РФ). Интеллектуальные права, в свою очередь, включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а также личные неимущественные права и иные права автора (ст.1226 ГК РФ).

Поэтому авторские права на произведения, включают как личные неимущественные и иные неотчуждаемые права автора, так и исключительные (имущественные) права, которыми можно свободно распоряжаться.

С учетом этого можно свободно говорить о передаче авторских прав организации в контексте имущественных прав на использование произведения.

Имущественное право на ПО – это исключительное право использовать его по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, а также распоряжаться таким правом путем его передачи или предоставления иным лицам, в том числе по договору (ст..1228 ГК РФ).

Применительно к программному обеспечению исключительное право включает как минимум следующие способы его использования (ст.1270 ГК РФ):

  • изготовление экземпляров ПО (право на воспроизведение);
  • продажа и иное отчуждение экземпляров ПО (право на распространение);
  • импорт экземпляров ПО в целях распространения (право на импорт);
  • переработка ПО (право на модификацию);
  • предоставление доступа к экземпляру по сети связи (право на доведение до всеобщего сведения);
  • сдача экземпляра ПО в прокат (право на прокат).

К неотчуждаемым личным неимущественным правам автора на программное обеспечение относятся:

  • Право авторства — право признаваться автором ПО или его составной части.
  • Право автора на имя — право использовать или разрешать использование ПО или его составной части под своим именем, под вымышленным именем (псевдонимом) или без указания имени, то есть анонимно.
  • Право на неприкосновенность произведения – право автора на согласование изменений в произведение;
  • Право на защиту произведения от искажения — право на защиту произведения от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации автора.

Право на обнародование и право на отзыв не распространяются на программы для ЭВМ, служебные произведения и произведения, вошедшие в сложный объект. Кроме того передача произведения по договору для использования означает согласие автора на обнародование этого произведения.

Кроме того, автору программного продукта или его компонента принадлежит право на вознаграждение за служебное произведение. Об этом мы расскажем в отдельном разделе.

Часто бывает, что над созданием программного продукта трудится целая проектная команда. Часть разработчиков устроена в штат компании, другие привлекаются по договорам гражданско-правового характера (ГПХ).

Каких документов требует государственная регистрация программного обеспечения

Главное в процессе регистрации программного обеспечения – точное и безошибочное оформление необходимого пакета документов.

В общем случае, регистрация программного обеспечения в Роспатенте требует следующих документов:

      • заявление на регистрацию программного обеспечения по установленной форме;
      • листинг исходного кода;
      • реферат;
      • сопроводительное письмо;
      • нотариально заверенная доверенность, если необходимо;
      • квитанция об оплате патентной пошлины;
      • согласие авторов на указание персональных сведений о них;
      • согласие авторов на обработку их персональных сведений;

Давайте рассмотрим каждый документ более подробно:

Заявление о регистрации программного обеспечения

Специальный бланк заполняется в одном экземпляре, без опечаток и помарок. На официальном сайте Роспатента можно скачать нужный бланк в зависимости от вида программного обеспечения и объема вносимых в реестр данных.

Листинг

Листинг – полная распечатка исходного программного кода.

Реферат

Это краткая информационная сводка о специфике программного обеспечения. В нем обязательно должны быть:

      • название программного обеспечения;
      • предварительная аннотация (до 700 знаков);
      • информация о программном продукте (версия, использованные алгоритмы и языки программирования, объем, назначение, специфические нюансы);

Перед началом работы можно заключить трудовой договор на создание служебного произведения. Служебное произведение — результат труда работника, интеллектуальная собственность, которая создана в рамках исполнения работником своей трудовой деятельности или по заданию нанимателя.

Если мы говорим про продуктовую разработку, необходимо:

1. Заключить трудовой договор или контракт.

2. Разработать должностную инструкцию.

3. Написать служебное (техническое) задание на создание компьютерной программы и затем отчет об этой работе.

Отметим что в примере, который мы рассказали в начале текста, этот способ (служебное произведение) не может применяться:

  • На момент разработки ПО не существовало трудовых отношений между разработчиками программы и юридическим лицом. Фактическая разработка программы произошла до регистрации компании. Этот факт может быть подтвержден перепиской или закреплен в электронной системе, например, GitHub (веб-сервис для размещения ИT-проектов и их совместной разработки)
  • Расчеты с привлеченными разработчиками тоже были произведены (пусть даже и без надлежащего оформления)

Отличие авторов-разработчиков от правообладателей компьютерных программ и баз данных

Авторы – разработчики и правообладатели не всегда имеют одинаковый объем полномочий.

Согласно нормам гражданского законодательства, за автором всегда закрепляются личные авторские правомочия, которые являются неотъемлемыми и не подлежат отчуждению ни при каких обстоятельствах, даже в случаях, когда автор не возражает или даже желает их отчуждения.

За автором также первоначально всегда закрепляются и имущественные правомочия на использование новой разработки ПО, ее отчуждение и т. д. Однако, в случаях, когда автор создает программное обеспечение по заказу или в рамках трудовых отношений, как правило, имущественные правомочия сразу же регистрируются на заказчика или работодателя.

Таким образом, основное отличие авторов-разработчиков от правообладателей заключается в том, что автор-разработчик всегда обладает личными авторскими правами и одновременно может обладать и исключительными правомочиями на свою разработку. В то же время правообладатель всегда является обладателем исключительных правомочий, но при этом личных авторских правомочий у него может и не быть.

Иногда автор – разработчик и правообладатель ПО совпадают в одном лице. Как правило, это бывает в тех случаях, когда автор осуществляет разработку ПО независимо, из собственных соображений, а не по чьему-либо заказу.

RTM Group — группа экспертных и юридических компаний, специализирующихся на правовых и нормативно-технических вопросах в области информационных технологий и информационной безопасности.

В RTM Group работает Центр судебных экспертиз, проводящий нормативные и нормативно-технические экспертизы, а также правовое подразделение, осуществляющее сопровождение клиентов при возникновении конфликтов, включая судебные, в области реализации банковской деятельности.

Компании группы обладают необходимыми лицензиями ФСТЭК России и ФСБ России.

Сотрудники компаний имеют большой опыт экспертной, а также правовой работы и специализируются на проведении следующих видов работ:

  • Помощь в разрешении споров, управлении рисками, ответные действия на заявления о злоупотреблении данными;
  • Подготовка судебных и досудебных экспертиз по вопросам информационных технологий, информационной безопасности и защиты информации;
  • Проведение исследований о соответствии IT-проекта требованиям законодательства (или правовой аудит);
  • Сопровождение IT-проекта (подготовка и согласование документов/договоров, положений и т. п.);
  • Структурирование и систематизация бизнес-процессов IT-компаний;
  • Помощь в выборе договорных конструкций для реализации IT-проекта;
  • Помощь в выборе подходящего режима налогообложения с учетом условий реализации IT-проекта;
  • Оформление трудовых отношений с работниками, создающими объекты интеллектуальной собственности;
  • Обеспечение безопасности интеллектуальной собственности;
  • Минимизация рисков судебных претензий;
  • Защита интересов клиента в суде, максимально возможное снижение штрафа, неустойки;
  • Представление интересов по обжалованию решений и действий Роскомнадзор, ИФНС, УФАС, прокуратуры, полиции и иных контролирующих органов;
  • Сопровождение при проверках контролирующих органов, предоставление мотивированных пояснений.

Эксперты компании обладают признанными Национальными и Международными сертификациями, такими как CISA, CISM, CISSP, СТО БР ИББС, 27001 и пр.

RTM Group является первым на российском рынке исполнителем судебных нормативно-технических экспертиз в области информационных технологий и информационной безопасности.

Каким образом возникает авторское право на программу?

Авторское право возникает автоматически на оригинальное произведение, если объект зафиксирован на материальном носителе. Логично возникает вопрос: зачем тогда регистрация прав на программный продукт? Свидетельство подтверждает факт авторских прав и доказать их не нужно. В США лицо не сможет обратиться в суд, пока не получит документ. Об этом прямо написал Верховный Суд в 2019 году: иск подождет, пока авторские права будут зарегистрированы.

И еще один аргумент в пользу ранней регистрации. В суде истец получит возмещение до 150 000 $. Обосновывать сумму не придется. Такое правило действует в США, если авторские права зарегистрированы до нарушения или в течение 3-х месяцев после опубликования ПО.

Читайте также:  Плохие соседи: что делать, если соседи шумят и мусорят

Даже альтернативный способ решение споров об авторском праве в Бюро США предусматривает привилегии для тех, кто подумал о получении свидетельства заранее. Зарегистрировать ПО нужно до нарушения и не позднее 3-х месяцев с момента опубликования. В таком случае размер компенсации за одно нарушение — до 15 000$. Если условия по срокам не выполнены, максимальная сумма компенсации уменьшается до 7 500 $.

Защита программных продуктов в Украине — обязательный этап или прихоть крупных ИТ-компаний?

В большинстве постсоветских стран в общем и в Украине в частности понятие авторского права на продукты программного обеспечения еще очень молодо и для многих — непонятно и даже неуместно. Если в Соединенных Штатах Америки практика защиты программных продуктов авторским правом насчитывает уже почти 54 года, то у нас активные действия для защиты авторского права на программное обеспечение стали предпринимать лишь после 2010 года. Тем не менее, программные продукты — одна из наиболее уязвимых отраслей творчества, результаты которой подвергаются хищению, изменению и искажению. Этому в большой степени способствуют развитие Интернет и всевозможных гаджетов (персональные компьютеры, планшеты, мобильные телефоны и пр.), где используются всевозможные программы и приложения. Надо сказать, что среди наших соотечественников довольно много талантливых программистов, а на территории Украины с каждым годом появляется все больше компаний, предлагающих услуги в области создания программного обеспечения. И все же законодательство в этой области у нас местами довольно двойственное и не всегда прозрачное. К примеру, в случае найма специалиста по созданию программных продуктов в ИТ-компанию существуют разные формы сотрудничества, которые определяют и разный подход к защите авторского права на программное обеспечение.

Вариант №1. Программист предоставляет услуги по написанию программ как субъект предпринимательской деятельности. Если компания не принимает программиста в штат, а подписывает с ним договор, как с частным предпринимателем, то такой договор должен безусловно предусматривать:

а) кому будут принадлежать имущественные авторские права на программное обеспечение;

б) на каких условиях продукт можно передавать третьим лицам;

в) можно ли изменять программу без ведома непосредственно автора.

Как правило, при такой схеме сотрудничества автор полностью передает результаты своего творчества (готовые программы) вместе с авторским правом на программное обеспечение компании-работодателю. Согласно законодательства Украины, программист по-прежнему остается автором, но право распоряжения результатом работы этого автора получает компания. Она же является собственником авторского права на программное обеспечение.

Вариант №2. Специалист официально принимается в штат ИТ-компании. В таком случае оформляется соответствующий трудовой договор, где четко прописываются:

а) что может и будет входить в служебные обязанности штатного программиста согласно должностной инструкции;

б) каков будет характер его служебных задач;

в) как будут оцениваться результаты работы программиста и его служебные произведения (в данном случае — программы)?;

г) когда и как происходит передача авторского права на программное обеспечение.

Всякий трудовой договор при такой форме сотрудничества программиста и компании-работодателя, как правило четко определяет, что авторское право на программное обеспечение, созданное программистом согласно полученного от работодателя задания, принадлежит компании. В это случае не требуется согласие непосредственного автора, коим является программист, на усовершенствование, дополнение, изменения программы и прочее. Подобные решения принимаются исключительно руководством фирмы и являются полностью в ее ведении согласно авторскому праву на программное обеспечение.

В то же время, правовое регулирование этой сферы, изменилось, а именно, частью 4 статьи 181 “Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом…”, полностью вступившего в действие с 01 сентября 2017 года, предусмотрено, что если компьютерная программа создается наемным работником во исполнение своих трудовых обязанностей или в соответствии с указаниями работодателя, то работодателю принадлежат все исключительные имущественные права на созданную таким образом компьютерную программу, если иное не предусмотрено контрактом.

Вариант №3. Программист принят в штат компании, но работает над проектом в команде с другими специалистами. В случае коллективного написания программы, кода, алгоритмов и прочих программных продуктов, они считаются результатами совместной деятельности. Соответственно и авторское право на программное обеспечение такого типа является совместным. Тем не менее, в украинском законодательстве нет четкого определения понятия “совместного владения результатом творческой деятельности”. Имеется в виду, что такая программа не может быть продана, сдана в наем, изменена, скопирована и распространена в Интернете без ведома абсолютно всех ее авторов. Если кто-либо из членов команды не подписывал трудовой договор или контракт о сотрудничестве с четко сформированной процедурой передачи авторского права на программное обеспечение компании, они имеют право требовать взысканий от работодателя (заказчика) в случае вышеупомянутых действий. Посему с точки зрения выгоды компании договора с пунктом об обязательном переходе авторского права на программное обеспечение — обязательный этап начала любого сотрудничества. А вот авторы (наемные специалисты) в праве отстаивать на начальном этапе, как минимум, неимущественного авторского права на программное обеспечение, а именно:

  • указывать имя фактического разработчика на носителях с готовой программой;
  • запрещать использовать конкретные части программы для других продуктов и так далее.

Украинское законодательство, к сожалению, совсем не предусматривает четкую и единую процедуру получения патента на программное обеспечение. В сущности, если вы создали уникальную программу или приложение, нельзя запатентовать сам принцип и суть данного изобретения, а только код и конкретные алгоритмы. Таким образом, всегда существует риск создания аналогичных продуктов, если будет замечен высокий спрос со стороны потребителей. Следует отметить, что регистрации авторского права на компьютерную программу не является обязательной в Украине, ведь авторское право на софт, возникает в момент создания произведения в форме компьютерной программы, а не в момент ее регистрации. Тем не менее, всегда имеет смысл подать заявку на регистрацию авторского права на программное обеспечение — это может дать реальный шанс не только, да и не столько финансово обогатиться на первых порах, сколько заработать репутацию и престиж уникального разработчика. Имеющееся на руках свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ — это подтверждение не только фактических достижений конкретного специалиста, но и некий лакмус его навыков. Такой документ о владении авторским правом на программное обеспечение зачастую является билетом в насыщенную высокооплачиваемой работой и интересными заказами профессиональную жизнь. Таким образом, программы для ЭВМ как объекты авторского права являют собой новую, во многом спорную и двойственную область в юрисдикции авторского права и требуют участия высококвалифицированных юристов в процессе регистрации или отстаивания интересов как автора так и компаний — владельцев имущественных прав на программу. Консультанты, адвокаты и патентные поверенные, которые представляют Адвокатское бюро “Яновский и партнеры”, обладают внушительным опытом быстрого получения свидетельств и защиты интересов и прав авторов и собственников авторского права на программное обеспечение.

Субъекты авторского права

Первичными или первоначальными субъектами авторского права являются авторы произведений литературы, науки и искусства.

В отличие от раннего законодательства в ст. 1257 Гражданского кодекса Российской Федерации автор произведения определен следующим образом.

Автор — это гражданин, творческим трудом которого создано произведение.

Несмотря на кажущуюся простоту, это определение нуждается в пояснениях.

Во-первых, первичными субъектами авторского права являются авторы произведений.

Субъектами авторского права могут быть создатели иных объектов интеллектуальной собственности, поскольку заявочная документация, которую они подают в патентное ведомство для получения охранных документов (патентов, свидетельств), является объектом авторского права.

Во-вторых, при создании произведений совместным творческим трудом нескольких лиц все они признаются соавторами.

Однако соавторами не могут быть лица, оказывавшие автору материальное, организационное, техническое или иное содействие или помощь, которые не имели творческого характера.

В-третьих, категория «гражданин» вместо категории «физическое лицо», использовавшейся в раннем законодательстве, представляется более узкой, поэтому использование категории «физическое лицо» представляется предпочтительным.

Поскольку личные неимущественные права автора признаются неотчуждаемыми и непередаваемыми, то субъектами личных неимущественных прав могут быть только авторы произведений литературы, науки и искусства.

Исключительное авторское право может принадлежать не только автору произведения, но и иным лицам — правообладателям авторского права.

Причем принадлежность исключительного права тому или иному лицу устанавливается по закону или по договору.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *